Серебровский В, доля отпавшего наследника праву представления поступает

Содержание
  1. Серебровский В.И. Избранные труды по наследственному и страховому праву
  2. Глава VII. Право приращения
  3. Глава VIII. Правовые последствия принятия наследником наследства
  4. § 1. Ответственность наследника по долгам, обременяющим наследство
  5. К кому поступает доля отпавшего наследника?
  6. Приобретение наследства, отказ от него и приращение наследственных долей
  7. Доли наследников по праву представления
  8. Краткое содержание
  9. Приращение наследственных долей

Серебровский В.И. Избранные труды по наследственному и страховому праву

Глава VII. Право приращения

1. Под приращением при наследовании понимается увеличение наследственной доли наследника в связи с отпадением кого-либо из других наследников, совместно призываемых к наследованию. При призвании к наследованию нескольких наследников могут иметь место случаи, когда кто-нибудь из наследников отпадает и не сможет стать преемником в имуществе наследодателя. В таком случае наследственная доля отпавшего наследника поступит к другому или другим сонаследникам, как бы «прирастет» к их наследственным долям (отсюда и термин — «приращение»). У сонаследника, таким образом, возникает право на долю отпавшего наследника (или на часть этой доли). Такое право принято называть «правом приращения».

В каких же случаях допускается право приращения при наследовании по советскому праву? Часть 1 ст. 433 ГК предусматривает три случая, когда происходит «приращение» долей сонаследников: 1) неявка наследника в течение шести месяцев со дня открытия наследства; 2) отказ наследника от принятия наследства и 3) лишение завещателем наследника права наследования. Таким образом, если наследник не заявил в течение установленного законом срока своего желания принять наследство (не явился) либо прямо заявил о своем отказе от наследства, — его наследственная доля переходит в порядке «приращения» к другим сонаследникам. Те же последствия будут иметь место и при лишении завещателем права наследования наследника, у которого нет потомства[271]. Во всех этих случаях происходит отпадение наследника, которому должно было принадлежать право на наследственную долю, и переход его доли к другим наследникам. Если два из этих трех случаев могут иметь место сравнительно редко (отказ от наследства и лишение наследства), то третий случай (неявка наследника) происходит довольно часто. В одних случаях сонаследник не заявляет в срок, установленный законом, о своем желании принять наследство, потому что хочет, чтобы его наследственная доля перешла к другим, материально менее обеспеченным сонаследникам (заявить же о своем формальном отказе от наследства у него нет желания); в других случаях — потому что он считает себя вообще материально обеспеченным и не нуждающимся в наследстве. У наследника могут быть и иные мотивы для неявки в установленный срок для принятия наследства. Во всех этих случаях у сонаследников возникает право на долю отпавшего наследника.

Мы полагаем, однако, что, кроме случаев, предусмотренных ст. 433 ГК РСФСР (и соответствующими статьями ГК других союзных республик), возможны и некоторые другие случаи, когда отпадение наследника является условием для возникновения права приращения у других наследников.

Основанием для возникновения права приращения может явиться в известных случаях смерть сонаследника. Для этого требуются следующие условия: 1) чтобы данное лицо уже было призвано к наследованию[272] и 2) чтобы у этого лица не было собственных наследников. Так например, если из двух братьев-наследников по закону (сыновей наследодателя) один умрет после открытия наследства, не успев до истечения установленного законом срока (ст. 430 ГК) изъявить свою волю на принятие наследства, то при отсутствии у него собственных наследников по закону или завещанию его наследственная доля по праву приращения перейдет к другому брату.

Поскольку признание безвестно отсутствующего умершим приравнивается по своим правовым последствиям к смерти, оно может служить основанием для возникновения права приращения у других наследников.

Возможны и другие случаи, когда происходит приращение наследственной доли. Такие последствия наступают, например, в случае признания брака недействительным уже после смерти одного из супругов. В этом случае переживший супруг наследодателя, имевший право на наследственную долю, утрачивает право на эту долю, которая переходит к другим наследникам.

Приращение наследственной доли возможно также в случаях признания недействительным усыновления, признания недействительной записи в актах гражданского состояния об отцовстве или материнстве.

2. О приращении наследственной доли может идти речь только в тех случаях, когда имеется хотя бы один сонаследник. Если же по тем или иным причинам сонаследников не окажется, то может возникнуть вопрос о признании наследственной доли отпавшего наследника выморочной и о переходе ее к государству[273].

Поскольку нет оснований для перехода к государству в качестве выморочного имущества доли отпавшего наследника, она переходит к другим наследникам по праву приращения, однако не во всех случаях. При наследовании по закону не может быть приращения наследственной доли, когда доля отпавшего наследника переходит к его потомству по праву представления. Такой вывод вытекает непосредственно из самого текста ст. 1 Указа Президиума Верховного Совета СССР от 14 марта 1945 г. и соответственно ст. 418 ГК, согласно которой, в случае смерти кого-либо из детей наследодателя до открытия наследства его наследственная доля переходит к его детям (внукам наследодателя), а в случае смерти последних — к их детям (правнукам наследодателя). Как уже указывалось, приращение происходит в том случае, если наследник скончался после открытия наследства. При наследовании же по праву представления дело идет о наследнике, умершем до открытия наследства. Поэтому, если отпадение наследника (сына или дочери наследодателя) произошло в результате его смерти до открытия наследства (ранее смерти наследодателя), то при наличии у наследника потомства его наследственная доля поступит к его детям (внукам наследодателя), а не к другим наследникам наследодателя, хотя бы и той же очереди. Если, например, после умершего остались: 1) сын, 2) жена (вдова) и 3) три внука (от ранее умершей дочери), то та наследственная доля, которую дочь могла бы получить, если бы дожила до открытия наследства, поступит не ко всем перечисленным наследникам первой очереди, а только к внукам. В данном случае преимущество сохраняется за прямыми нисходящими наследника, умершего до открытия наследства.

Приращение наследственной доли может быть устранено путем подназначения наследника (субституции). Подназначение завещателем наследника исключает возможность приращения наследственной доли для сонаследников. Этот случай прямо предусмотрен ч. 1 ст. 433 ГК. В силу этого, если заве-щатель, в порядке ст. 424 ГК, назначил другого наследника на случай, если бы назначенный им в завещании наследник не принял наследства, отпадение наследника не влечет за собой приращения долей других наследников. Доля такого наследника поступает к подназначенному наследнику, а не к другим сонаследникам. Но если и подназначенный наследник не примет наследства, то причитавшаяся ему наследственная доля поступит к сонаследникам в порядке приращения.

Право приращения не может иметь места и при переходе по наследству права наследования[274]. Так например, если из трех сыновей наследодателя один умрет после открытия наследства, не успев в установленный срок осуществить свое право на принятие наследства, это право перейдет к его собственным наследникам (жене, детям и т. д.), которые могут осуществить его в течение оставшегося для принятия наследства срока. Если наследники сына выразят свое согласие на принятие наследства, наследственная доля, причитавшаяся сыну наследодателя, поступит к ним, а не к другим сыновьям наследодателя.

Таким образом, несмотря на отпадение наследника после открытия наследства, приращение не имеет места: 1) когда завещатель назначил другого наследника на случай, если бы назначенный завещателем наследник не принял наследства; 2) когда право наследника, умершего после открытия наследства, на принятие наследства переходит к его собственным наследникам.

Из сказанного надо заключить, что право приращения при наследовании имеет вспомогательное, субсидиарное значение. Оно применяется в тех случаях, когда нет оснований для перехода наследственного имущества к другому наследнику в ином порядке.

3. Приращение не является особым призванием к наследованию, а означает только известное изменение размера наследственных долей для сонаследников. Приращение дополнительной доли не требует особого акта принятия со стороны сонаследника. Выражая свое согласие на принятие наследства, наследник тем самым изъявляет свою волю на принятие наследства вообще, а не на принятие той или иной его части. Принятие наследства подчиняет наследника всем правовым последствиям как предвиденным, так и непредвиденным. Поэтому в случае отпадения кого-либо из наследников от других наследников уже не требуется особого акта принятия доли отпавшего наследника; эта доля «прирастает» к их первоначальным наследственным долям помимо их воли и желания.

Если сонаследник, получивший свою первоначальную долю, не дожил до того момента, когда выяснится, что ему принадлежит право на прирастающую долю, право на эту долю осуществят его собственные наследники. У наследодателя было три сына. Один из них умер после открытия наследства, оставив после себя двух детей (внуков наследодателя), а второй некоторое время спустя после смерти своего брата отказался от наследства. Дети умершего сына получат по праву приращения 1/2 наследственной доли отказавшегося от наследства сына, т. е. получат в дополнение к причитающейся им наследственной доле в размере 1/3 наследства еще 1/6 наследства; другая 1/6 наследства по праву приращения поступит к третьему сыну.

Вправе ли сонаследник, согласившись на принятие наследства, отказаться от приращения? Здесь должно применяться общее правило о недопустимости частичного принятия и частичного отказа от наследства. Изъявляя согласие на принятие первоначальной наследственной доли, наследник не может отказаться от части наследства, переходящей к нему по приращению.

4. Приращение возможно как при наследовании по закону, так и при наследовании по завещанию.

Разъясняя порядок перехода наследственной доли по праву приращения при наследовании по закону, Пленум Верховного суда СССР в своем постановлении от 20 июня 1947 г. установил, что «при отказе наследников от наследства или непринятии ими наследства их доля переходит к наследникам той очереди, к которой они принадлежат, а при отсутствии таких наследников или непринятия ими наследства — к наследникам следующей очереди; если же других наследников вовсе нет, то наследство переходит к государству» (п. 4). Это означает, что по праву приращения наследственная доля переходит не ко всем наследникам по закону, а только к наследникам той очереди, к которой принадлежал отпавший наследник. Если, например, в течение установленного срока не принял наследства сын наследодателя, его наследственная доля «прирастет» к наследственным долям других наследников по закону первой очереди, но не к наследственным долям наследников других очередей. Но если других наследников первой очереди не окажется, то наследственная доля отпавшего наследника поступит к наследникам второй очереди (к трудоспособным родителям), а при их отсутствии — к наследникам третьей очереди (братьям и сестрам). Если, например, после открытия наследства единственными наследниками окажутся три сестры наследодателя и одна из них откажется от наследства, то ее доля по приращению поступит к остальным сестрам (наследникам третьей очереди).

В постановлении от 20 июня 1947 г. Пленум Верховного суда СССР разрешил вопрос о последствиях отпадения наследника в силу его отказа от наследства или непринятия им наследства. Но, как нам кажется, эти руководящие указания Верховного суда СССР должны найти применение и в других случаях отпадения наследника по закону, являющихся основанием для возникновения права приращения (например, в случае лишения завещателем наследника права наследования, смерти сонаследника и др.).

Согласно ч. 1 ст. 433 ГК, наследственная доля, перешедшая по праву приращения к сонаследникам по закону, должна делиться между сонаследниками по закону поровну в порядке, установленном ст. 420 ГК, т. е. на равные части.

5. При наследовании по завещанию доля отпавшего наследника поступает по приращению к другим наследникам по завещанию только в том случае, если завещатель оставил «все свое имущество назначенным им наследникам» (ч. 1 ст. 433 ГК). Так например, завещатель мог указать в завещании: «Все мое имущество завещаю моим детям». Но одна из дочерей завещателя не изъявила в установленный срок своей воли на принятие наследства. В этом случае по смыслу завещания ее доля перейдет к остальным наследникам по завещанию (к остальным детям наследодателя), а не к другим наследникам по закону (среди которых могут оказаться не только дети завещателя, но, например, его переживший супруг). Закон не различает при этом случаи, когда имущество было завещано с точным указанием наследственных долей назначенных наследников или без указания размера таких долей. Поэтому доля отпавшего наследника как в том, так и в другом случае должна перейти по приращению к остальным наследникам по завещанию. Это положение, как нам кажется, должно иметь применение и к тем случаям, когда наследниками по завещанию назначены только посторонние лица (граждане, не являющиеся наследниками по закону), причем к моменту открытия наследства наследников по закону не окажется. Но, если посторонним лицам завещана только часть имущества, принадлежавшая завещателю, и кто-либо из этих лиц отпадет после открытия наследства, причитавшаяся ему доля должна считаться выморочной: к другим наследникам по завещанию она поступить, согласно ч. 1 ст. 433 ГК, не может, а наследников по закону не имеется.

Как же должна распределяться в случае приращения освободившаяся доля между сонаследниками по завещанию? Ст. 433 ГК не дает на это ответа. В случаях приращения при наследовании по закону деление освободившейся доли на равные части является вполне обоснованным (поскольку при наследовании по закону доли наследников являются равными); применение того же правила к случаям приращения при наследовании по завещанию вряд ли можно признать оправданным. Правильно было бы установить в этом случае приращение по соразмерности наследственных долей наследника по завещанию (если, например, первоначальная доля наследника по завещанию составляет 1/2 наследства, то он должен получить по приращению 1/2 освободившейся доли и т. д.).

6. Завещатель вправе завещать как все свое имущество, так и какую-либо его часть. В последнем случае, по смыслу ч. 1 ст. 433 ГК, при отпадении кого-либо из завещательных наследников его доля поступит не к остальным наследникам по завещанию, а к наследникам по закону. Пример: половина наследственного имущества в равных частях завещана нетрудоспособной матери наследодателя и его взрослой, не имеющей потомства дочери, другая же половина наследственного имущества осталась вне завещательных распоряжений; у наследодателя имелся еще взрослый сын. Дочь умирает после открытия наследства, не успев его принять. В этом случае доля дочери в размере 1/4 наследственного имущества по приращению должна поступить к наследникам по закону (к матери и сыну), которые разделят эту долю поровну. К ним же как к наследникам по закону поступит и половина имущества, оставшегося вне завещательных распоряжений. При этих условиях мать получит по завещанию 1/4 наследства, а по закону — 1/4+1/8, всего же 5/8 наследства, сын же — 1/4+1/8=3/8 наследства.

Во всяком случае приращение при наследовании по завещанию не является общим правилом: оно возможно только в том случае, если наследодатель завещал все свое имущество нескольким наследникам. Если же он завещал только часть своего имущества, то в случае отпадения назначенного в завещании наследника освободившаяся доля переходит по праву приращения к наследникам по закону.

В итоге мы приходим к следующим выводам:

1. В случае отпадения наследника причитающаяся ему наследственная доля, если нет оснований к переходу ее к наследникам следующей очереди или к государству в качестве выморочного имущества, переходит к другим наследникам по приращению, за исключением случаев, когда имеет место наследование в порядке подназначения наследника (субституции) либо перехода по наследству права наследования (наследственной трансмиссии).

2. При приращении не происходит самостоятельного призвания к наследованию. От сонаследника не требуется поэтому и особого акта принятия «прирастающей» доли.

3. При наследовании по завещанию, если наследодатель завещал все свое имущество целиком нескольким наследникам, в случае отпадения кого-либо из назначенных наследников причитающаяся ему доля переходит по приращению к остальным назначенным завещателем наследникам. Если же наследодатель завещал только часть своего имущества, то доля, принадлежавшая отпавшему наследнику по завещанию, переходит по приращению к наследникам по закону.

Глава VIII. Правовые последствия принятия наследником наследства

§ 1. Ответственность наследника по долгам, обременяющим наследство

1. Говоря о характере универсального наследственного преемства, мы затрагивали уже в известной мере вопрос об ответственности наследника по долгам наследодателя, причем пришли к выводу, что такая ответственность наследника вытекает не из сущности универсального наследственного преемства, а устанавливается специально законом. Такую специальную норму закона представляет ст. 434 ГК, в которой говорится: «Наслед-ник, принявший наследство, а равно органы государства или организации, к которым перешло выморочное имущество, отвечают по долгам, обременяющим наследство, лишь в пределах действи-тельной стоимости наследственного имущества».

[271] Вопрос о последствиях лишения права наследования наследника, имеющего потомство (детей, внуков), рассмотрен выше (гл. IV, § 7).

[272] В одной из наших ранее вышедших работ (Наследственное право. М., 1948, стр. 53) мы отнесли к случаям, влекущим за собой право приращения для сонаследников, также смерть до открытия наследства не имеющего потомства наследника по закону. Однако правильнее все же будет признать смерть наследника, не имевшего потомства, за основание для возникновения права приращения у других наследников только в том случае, если смерть наследника по закону произошла уже после открытия наследства. Для перехода наследственной доли по праву приращения к другим наследникам надо, чтобы наследнику уже причиталась какая-то определенная доля в наследстве, а для этого требуется, в свою очередь, чтобы наследник уже был призван к наследованию (а затем отпал). У лица же, которое еще только могло в будущем быть призванным к наследованию (эвентуального наследника), нет права на долю в наследстве (при жизни наследодателя). Поэтому если это лицо умрет ранее наследодателя, то хотя это обстоятельство и может повлечь за собой фактически увеличение долей других наследников, но тем не менее в этом случае нет «приращения» наследственной доли.

[273] Об условиях признания имущества умершего выморочным см. главу Х.

К кому поступает доля отпавшего наследника?

Согласно завещанию все ее имущество наследовали ее дочь 16 лет, сын 13 лет, сестра , и отец60 лет. Она лишила права наследования ее имущества: своего супруга по той причине, что он, оставив ее с малолетними детьми, ушел к другой женщине, не расторгнув брак с ней, и не давал денег на содержание детей; свою мать по той причине, что та была лишена родительских прав в отношении ее и не занималась ее воспитанием.

Отец ее скончался от инфаркта, так и не приняв наследства. Что в этом случае?

Ответы юристов ( 2 )

Доля переходит к детям умершего по праву представления.

Отец ее скончался от инфаркта, так и не приняв наследства. Что в этом случае? Роман, г. Нижневартовск

В этом случае будет иметь место наследственная трансмиссия, т.е. право наследовать долю отца перейдет к его наследникам по закону.

Статья 1156. Переход права на принятие наследства (наследственная трансмиссия)
1. Если наследник, призванный к наследованию по завещанию или по закону, умер после открытия наследства, не успев его принять в установленный срок, право на принятие причитавшегося ему наследства переходит к его наследникам по закону, а если все наследственное имущество было завещано — к его наследникам по завещанию (наследственная трансмиссия). Право на принятие наследства в порядке наследственной трансмиссии не входит в состав наследства, открывшегося после смерти такого наследника.

Доля переходит к детям умершего по праву представления… Юсупов Азизбек, Юрист, г. Москва

Приобретение наследства, отказ от него и приращение наследственных долей

Приобретение наследства регулируется Гражданского кодекса Кыргызской Республики. Согласно п. 1 ст. 1153 ГК КР наследник приобретает право на причитающееся ему наследство или его часть (долю) со времени открытия наследства, если он впоследствии не откажется от наследства, не будет лишен права наследовать и не утратит право наследовать вследствие признания недействительным завещательного распоряжения о назначении его наследником.

Действия по принятию наследства подчиняются определенным требованиям:

  • 1) принятие наследства должно быть безоговорочным и безусловным;
  • 2) не допускается принятие части наследства. Именно при принятии наследства действует принцип универсальности правопреемства: принятие части наследства означает принятие всего наследства. Но этот принцип действует в пределах одного основания наследования. Если же наследник призывается к наследству по двум или нескольким основаниям, он может принять наследство по одному, нескольким или всем основаниям (например, если по завещанию наследодатель оставил внуку автомобиль, а все другое его имущество переходит к наследникам по закону, в число которых входит по праву представления тот же внук, последний вправе принять наследство как по завещанию, так и по закону, либо принять наследство по одному из оснований: только автомобиль по завещанию либо только долю в другом имуществе по закону).;
  • 3) указанные действия должны быть совершены в течении шести месяцев со дня открытия наследства (п.2 ст.1153 Гражданского Кодекса КР).

Акт принятия наследства — это односторонняя сделка, которую должен совершить каждый из наследников, желающий приобрести наследство. Если один из наследников принял наследство, это не означает, что приняли наследство и остальные призванные к наследованию наследники.

Например, если к наследованию призваны супруга наследодателя и их несовершеннолетний ребенок, супруга должна подать заявление о принятии наследства от своего имени и как законный представитель — от имени ребенка.

Право на принятие наследства входит в состав общей правоспособности гражданина. Порядок осуществления этого права основывается на общих нормах, регулирующих дееспособность граждан. Это значит, что наследники, обладающие полной дееспособностью, сами решают вопрос о принятии наследства. От имени лиц, которые в силу возраста или состояния здоровья лишены возможности самостоятельно осуществлять свои права, вправе принять наследство их законные представители. Речь идет о малолетних (детях в возрасте до 14 лет), а также о лицах, признанных судом недееспособными. От имени первых принять наследство вправе их родители (усыновители) или опекуны, а от имени вторых — только опекуны.

Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет вправе сами принять наследство, но с согласия своих законных представителей: родителей, усыновителей, попечителя, лица, ограниченно дееспособные по решению суда, также принимают наследство с согласия попечителей.

Сроки принятия наследства Принятие наследства осуществляется определенными указанными в законе способами и в определенные сроки. Но независимо от того, каким способом и в какие сроки принято наследство, действует общий принцип: считается, что наследство принадлежит наследнику со дня его открытия. Поэтому наследники имеют право на все доходы от наследства (проценты по вкладам, приплод животных и т. п.), а также несут расходы (по содержанию имущества, по уплате налогов и т. п.) со дня смерти наследодателя.

Предусмотрен общий срок — 6 месяцев, который исчисляется со дня открытия наследства (ст. 1153 ГК КР).

Из этого правила установлено одно исключение: когда суд в решении об объявлении гражданина умершим признает днем смерти гражданина день его предполагаемой гибели (например, если гражданин пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая (в авиакатастрофе, при землетрясении и т. п.), шестимесячный срок исчисляется со дня вступления в силу решения суда, а не с даты, указанной в решении как день смерти наследодателя.

Если наследник в течение установленного срока не совершит действий, предусмотренных ст. 1153 Гражданского Кодекса, он считается не принявшим наследство.

При письменном согласии всех принявших наследство наследников опоздавший наследник может подать заявление о принятии наследства.

По иску наследника, опоздавшего по уважительной причине, суд может назначить ему дополнительный срок, достаточный для подачи заявления о принятии наследства (ст. 1155 ГК КР).

Отказ от наследства. Право отказа от наследства регламентировано ст. 1156 ГК КР. В соответствии с названной статьей наследник вправе отказаться от наследства в пользу других лиц или без указания лиц, в пользу которых он отказывается от наследственного имущества. Отказ от наследства совершается подачей наследником заявления нотариусу по месту открытия наследства Комментарий к Гражданскому кодексу Кыргызской Республики, части второй (постатейный): В 4 томах Б.: Академия, 2005. — Том IV. — 656 с.

Отказ от наследства без указания, в пользу кого наследник отказывается от наследства, называется безоговорочным отказом. Такой отказ влечет те же последствия, что и непринятие наследства, т.е. доля наследника, отказавшегося от наследства, переходит к наследникам, принявшим наследство, в равных долях к каждому.

Отказ от наследства через представителя возможен, если в доверенности специально предусмотрено полномочие на такой отказ.

Наследник утрачивает право отказаться от наследства по истечении предоставленного ему для этого срока. Он утрачивает это право также и до истечения указанного срока, если фактически вступил во владение наследственным имуществом либо распорядился им, либо обратился за получением документов, удостоверяющих его права на это имущество.

При наследовании выморочного имущества отказ от наследства не допускается.

Наследник вправе отказаться от наследства в течение срока, установленного для принятия наследства, кроме случаев, когда он уже принял наследство.

Отказ от наследства не может быть впоследствии изменен или взят обратно.

Если наследник совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, суд может по заявлению этого наследника признать его отказавшимся от наследства и по истечении установленного срока, если найдет причины пропуска срока уважительными.

Отказ от наследства в случае, когда наследником является несовершеннолетний, недееспособный или ограниченно дееспособный гражданин, допускается с предварительного разрешения отдела по поддержке семьи и детей.

Не допускается также отказ от наследства с оговорками или под условием.

Отказ от части причитающегося наследнику наследства не допускается. Однако в соответствии с п. 3 ст. 1158 ГК КР, если наследник призывается к наследованию одновременно по нескольким основаниям (по завещанию, по закону или в порядке наследственной трансмиссии в результате открытия наследства и т.п.), он вправе отказаться от наследства, причитающегося ему по одному из этих оснований, по нескольким из них или по всем основаниям.

Способы отказа от наследства предусмотрены ст. 1156 ГК КР. Отказ от наследства совершается подачей по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство должностному лицу заявления наследника об отказе от наследства.

В случае, когда заявление об отказе от наследства подается нотариусу не самим наследником, а другим лицом или пересылается по почте, подпись наследника на таком заявлении должна быть засвидетельствована в порядке, установленном законом для свидетельствования подлинности подписи наследника на заявлении о принятии наследства и выдаче свидетельства о праве на наследство. Отказ от наследства через представителя возможен, если в доверенности специально предусмотрено полномочие на такой отказ. Для отказа законного представителя от наследства доверенность не требуется.

Отказополучатель вправе отказаться от получения завещательного отказа. При этом отказ в пользу другого лица, отказ с оговорками или под условием не допускается. В случае, когда отказополучатель является одновременно наследником, его право, предусмотренное ст. 1153 ГК КР, не зависит от его права принять наследство или отказаться от него Комментарий к Гражданскому кодексу Кыргызской Республики, части второй (постатейный): В 4 томах Б.: Академия, 2005. — Том IV. — 657 с.

Если отказавшийся от наследства наследник является единственным наследником, наследственное имущество считается выморочным.

Отказ от обязательной доли в наследстве может быть только безоговорочным. В этом случае наследственное имущество переходит к наследникам по завещанию.

В практике довольно распространены случаи, когда наследник, отказавшись от наследования какого-то конкретного имущества, спустя определенное время претендует на другое имущество, ошибочно полагая, что отказа от него не оформлял. В связи с этим нотариус должен с максимальной доступностью разъяснить наследнику, желающему отказаться от наследства, требование об универсальности отказа и невозможности взять его обратно. Более того, было бы, очевидно, весьма целесообразно дополнять традиционный текст заявления об отказе от наследства формулировкой следующего содержания: «мне разъяснено нотариусом, что, отказываясь от наследства (либо части наследства), я не вправе впоследствии претендовать на него, в чем бы ни заключалось и где бы ни находилось наследственное имущество».

Наследник, отказавшийся от наследства, может решить вопрос о признании отказа недействительным только в судебном порядке по общим основаниям, предусмотренным законодательством, для признания сделок недействительными (если отказ имел место под влиянием насилия, угрозы, обмана, заблуждения и т.п.).

Если наследник в течение шести месяцев со дня открытия наследства совершит безоговорочный отказ от наследства, он не вправе в дальнейшем (пусть даже до истечения установленного законом шестимесячного срока) изменить содержание этого отказа и указать, в пользу кого из наследников он отказывается от наследства.

Отказ от наследства — это односторонняя сделка; отказ оформляется нотариусом аналогично правилам, предусмотренным законом для оформления сделок с соответствующим установлением личности и проверкой дееспособности обратившегося Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части третьей (постатейный) / Отв. ред. Н.И. Марышева, К.Б. Ярошенко. М.: Юрист, 2004. — 577 с. Уведомления об отказе от наследства, так же как и заявления о принятии наследства, подлежат регистрации в книге учета наследственных дел. По ним нотариусом заводится наследственное дело, даже если заявления о принятии наследства ни от кого из наследников еще не поступили. Отказ от наследства от имени граждан, признанных в судебном порядке недееспособными, осуществляется их опекунами; от имени несовершеннолетних, — их родителями, усыновителями или опекунами. Граждане, ограниченные в дееспособности в судебном порядке, оформляют отказ от наследства с согласия попечителей, а несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет — с согласия родителей, усыновителей или попечителей.

Приращение наследственных долей. Действующим законодательством предусмотрен переход доли наследства к другим наследникам от наследников призванных к наследованию и, которые, по ряду причин не приняли наследство. Такой переход в наследстве называется приращение наследственных долей (ст. 1163 ГК КР). Приращение в наследственном правопреемстве — это установленный законом специальный режим, определяющий судьбу наследственной доли того наследника, который, будучи призванным к наследованию, по каким-либо причинам не примет или не сможет принять наследство или откажется от него (отпадет от наследования). Под отпавшим наследником законодательство подразумевает следующее: наследник, у которого отсутствует право наследовать, наследник не принял наследство (не подавал нотариусу заявление в установленный срок о принятии наследства), отказался от наследства, наследник, который утратил право по недействительному завещанию и недостойные наследники.

В случаях отказа наследника от наследства либо его отпадения по обстоятельствам, указанным в статье 1153 Гражданского Кодекса, часть наследства, которая причиталась бы такому наследнику, поступает к наследникам по закону, призванным к наследованию, и распределяется между ними пропорционально их наследственным долям.

В случае если наследодатель завещал все имущество назначенным им наследникам, часть наследства, причитавшаяся отказавшемуся от наследства или отпавшему наследнику, поступает к остальным наследникам по завещанию и распределяется между ними пропорционально их наследственным долям, поскольку иное не предусмотрено завещанием.

  • 3. Правила, содержащиеся в пункте 1 статьи 1163 ГК КР, не применяются:
  • 1) если отказавшемуся или отпавшему наследнику подназначен наследник;
  • 2) при отказе наследника от наследства в пользу определенного лица;
  • 3) в случаях, когда при наследовании по закону отказ или отпадение наследника влекут призвание к наследованию наследников следующей очереди.

Этот перечень носит исчерпывающий характер. Поэтому, например, если наследник умер после открытия наследства, не успев его принять, то его доля к другим наследникам по праву приращения не перейдет. В соответствии с законом приращение осуществляется по специальным правилам. Эти правила заключаются в следующем: если наследодатель не оставил завещания либо завещал только часть имущества, доля отпавшего наследника вне зависимости от того, призывался он к наследованию по закону или по завещанию, переходит к наследникам по закону и распределяется между ними пропорционально их долям, т.е. поровну.

Если же завещано все имущество, доля отпавшего наследника переходит к остальным наследникам по завещанию и распределяется между ними пропорционально их наследственным долям в завещании.

Установленный порядок приращения дает основание сделать вывод о том, что приращение долей возможно лишь тогда, когда наряду с от-павшим наследником к наследованию по закону или по завещанию призываются и другие наследники. Смысл приращения состоит в том, что доля отпавшего наследника увеличивает долю других наследников (прирастает к ней).

Если же в результате отпадения наследника у других наследников возникает лишь право на призвание к наследованию, приращения долей не происходит.

Термин приращение означает, что к не отпавшему наследнику, который принял наследство, переходит доля отпавшего наследника. Приращение долей применяется как при наследовании по завещанию, так и при наследовании по закону. Также стоит добавить, что в случае приращения долей, та часть наследства, которая причиталась бы отпавшему наследнику, перейдёт к наследникам, пропорционально их долям в принятом наследстве.

В качестве примера можно привести материал судебной практики: Г.Ю. обратилась в суд с иском к Г.Н. о признании ее наследником первой очереди по праву представления после смерти ее бабушки Г.М., признании за ней права собственности на 1/2 доли жилого помещения, принадлежавшего умершей Г.М., признании недействительными свидетельства о праве на наследство по завещанию и свидетельства о государственной регистрации права на жилое помещение, выданные ответчику Г.Н.

В обоснование своих требований истица сослалась на то, что по завещанию, совершенному Г.М. в марте 2008 г., все принадлежавшее ей имущество, в том числе и квартира в г. Москве по Солнцевскому проспекту, должно было перейти к двум ее сыновьям: отцу истицы Г.А. и ответчику по делу Г.Н. Однако ее отец скончался в феврале 2010 г., а бабушка — в мае того же года.

Поскольку смерть наследника по завещанию наступила до открытия наследства, его доля должна перейти к ней как наследнице первой очереди по закону по праву представления. Вместе с тем после смерти Г.М. ответчик по делу принял все наследство по завещанию и получил свидетельство о праве на наследство, а также свидетельство о государственной регистрации права на все жилое помещение, принадлежавшее умершей.

Ответчик, возражая против иска, указал на то, что, поскольку Г.М. все свое имущество завещала двум сыновьям, доля умершего брата в порядке приращения должна перейти к нему. В качестве второго аргумента он сослался на то, что истица в установленный срок не приняла наследство. Районный суд пришел к выводу, что доля умершего до открытия наследства наследника по завещанию Г.А. должна наследоваться наследниками по закону, а значит, перейти по праву представления к его дочери Г.Ю.

Одновременно суд установил факт принятия истицей наследства в установленный срок и признал за ней право собственности на 1/4 долю спорного жилого помещения. Суд также признал частично недействительным свидетельство о праве на наследство и свидетельство о государственной регистрации права собственности Г.Н. на спорное жилое помещение в части 1/4 доли этой квартиры. Суд кассационной инстанции, полностью согласившись с решением районного суда и приведенными в его обоснование доводами, оставил решение без изменения.

При анализе приведенных судебных Постановлений возникла необходимость в обсуждении ряда вопросов, связанных с порядком приращения наследственных долей. Отказывая в иске, суд сослался на то, что в ст. 1163 ГК содержится исчерпывающий перечень случаев, при которых происходит приращение долей в наследственном имуществе. Между тем, как отметил суд, среди перечисленных случаев наступления приращения долей отсутствует случай, когда наследник умирает, не успев принять наследство, а завещание не содержит распоряжения о подназначении другого наследника. Именно по этим основаниям суд, а также кассационная инстанция пришли к выводу о том, что Г.Н. не имеет права наследовать по завещанию 1/2 долю жилого помещения, завещанного умершему Г.А.

Хотя решение о передаче доли умершего Г.А. наследникам по закону правильно, однако приведенные в его обоснование нормы материального права не относятся к рассматриваемой ситуации. Суд не нашел в фабуле ст. 1163 ГК КР, регулирующей порядок приращения наследственных долей, случая, когда наследник умирает, не успев принять наследство. Этот случай и не мог содержаться в указанной статье. В ситуации, когда наследник умирает, не успев принять наследство, возникают совершенно иные наследственные отношения, которые специально урегулированы ст. 1129 ГК. В ней речь идет о наследственной трансмиссии, т.е. о переходе права на принятие наследства к другим лицам в случае, когда наследник по закону или по завещанию, призванный к наследованию, умирает не до, а уже после открытия наследства, не успев осуществить свое право на принятие наследства в установленный законом срок. В этом случае к наследованию по закону призываются наследники не наследодателя, а самого наследника, умершего после смерти наследодателя, и к ним переходит неосуществленное наследником право на принятие наследства.

Из буквального содержания ст. 1163 ГК, регулирующей порядок приращения долей, следует только один вывод: в ней идет речь о долях наследников, которые, будучи призванными к наследованию, по своей воле (не примет наследства, откажется от него в порядке безусловного отказа) либо по объективным причинам (недостойность наследника, недействительность завещания) отпадают от наследства. В этой же статье установлены два режима осуществления приращения долей. Первый применяется в ситуациях, когда завещания нет и все имущество наследуется по закону либо когда завещана только часть наследственного имущества и к наследству призываются как наследники по закону, так и по завещанию. В этих случаях, в соответствии с п. 1 ст. 1163 ГК КР, если наследник по закону или по завещанию не примет наследство, откажется от него без указания лиц, в пользу которых он отказывается от наследства, лишится права наследования по основаниям, предусмотренным ст. 1126 ГК (недостойный наследник), или в связи с недействительностью завещания, доля отпавшего наследника переходит к призванным наследникам по закону пропорционально их наследственным долям.

Второй режим, установленный п. 2 ст. 1163 ГК, действует в ситуации, когда наследодатель завещал все свое имущество указанным в завещании наследникам. В этом случае, если наследник по завещанию отпадает от наследства по тем же, установленным для первого режима, причинам, его наследственная доля в порядке приращения переходит к другому (другим) наследнику (наследникам) по завещанию.

В комментируемом деле было завещано все принадлежавшее наследодательнице имущество. Вопрос о приращении наследственных долей возник в связи со смертью одного из наследников по завещанию до открытия наследства. Следует отметить, что в юридической литературе высказываются разные точки зрения, а в судебной практике нет определенности по поводу действия режима приращения долей в случае, если призванный к наследованию наследник умирает до открытия наследства.

Анализ норм материального права, регулирующих наследственные отношения, позволяет прийти к следующему выводу: в случае смерти наследника до открытия наследства никакого приращения доли быть не может, поскольку к наследству призываются лица, находящиеся в живых в день открытия наследства (ст. 1134 ГК). В случае смерти наследника по закону или по завещанию до открытия наследства наследственное имущество наследуется другими наследниками, призываемыми к наследованию по закону в порядке очередности, если только наследодатель не указал в завещании (подназначил) другого наследника на случай смерти наследника по закону или по завещанию.

В рассматриваемом деле суд совершенно правильно удовлетворил требования истицы Г.А. и признал ее наследницей первой очереди по закону в порядке представления к имуществу умершей Г.М. (п. 2 ст. 1142 ГК). Однако в части размера наследственной доли требования истицы были удовлетворены не полностью, поскольку она просила признать за ней право на долю отца, т.е. на 1/2 спорной квартиры.

Следует отметить, что расчет размера причитающейся истице доли произведен судом в соответствии с законом. Право на долю умершего до открытия наследства Г.В., которая составляла 1/2 наследственного имущества Г.М., получили ее наследники по закону первой очереди: ее сын — ответчик по делу Г.Н. и ее внучка Г.Ю. в порядке представления после смерти своего отца Решение районного суда г. Москвы от 15 апреля 2011 г.; Определение судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 2 августа 2011 г..

Доли наследников по праву представления

Краткое содержание

1. Мой муж наследник первой очереди 1/2 квартиры после смерти мамы у него был брат и отец они умерли до приватизации квартиры. Племянники наследники по праву представления. По 1/4 их двое. В итоге 1/2 мужу и 1/2 племянникам можно ли через суд уменьшить долю и право пользования квартирой если они не общались с бабушкой, не помогали ей.

1.1. Нет, не получится уменьшить, закон есть закон, ст.1142 ГК РФ.То,что не помогали бабушке не дает основание уменьшить.

2. Месяц назад умер отец, после него осталась квартира, которой он владел единолично. Наследников трое: я и две дочери умершей пят лет назад сестры. Я знаю, что они будут наследовать по праву представления, но мне не совсем понятно, в каких долях будет делиться квартира: всем троим по одной третьей части или мне одна вторая, а им по одной четвёртой? Ведь, если бы была жива их мама, моя сестра, то она бы получила половину квартиры? Моя мама умерла давно.

2.2. Вам 12 им по 14.
Статья 1146. Наследование по праву представления
1. Доля наследника по закону умершего до открытия наследства
переходит по праву представления.

2.3. Вы получите 1/2 доли и они получат 1/2, т е по 1/4 каждая. Ст 1142 ГК. Странно что юристы отвечающие на этот вопрос и говорящие об 1/3 не знают такие не сложные вещи из наследственного права.

3. Правильно ли нотариус определил наши доли, умер двоюродный брат, наследников 1 и 2 очереди нет. На наследство подали 4 человека, родная тётя умершего и трое двоюродных братьев, по праву представления. Думала, что будет по 1/4 каждому, но нотариус сказала, что нам с родным братом будет по 1/6, т.к. мы идем по праву представления своего отца, а остальным тёте и другому брату по 1/3.Подскажите почему так, и где в законе это прописано.

Вы с братом делите долю Вашего отца в наследстве, поэтому Вам по 1/6.

«Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)» от 26.11.2001 N 146-ФЗ Статья 1146.

1. Доля наследника по закону, умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем (пункт 2 статьи 1114), переходит по праву представления к его соответствующим потомкам в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 1142, пунктом 2 статьи 1143 и пунктом 2 статьи 1144 настоящего Кодекса, и делится между ними поровну.

4. Я наследник права представления. Вступила в наследство как положено.
Когда пришла за получением свидетельства к нотариусу, мне сказали, что наследник по закону, у которого имеются оригиналы всех документов, не собирается получать свидетельство. Видимо намерено, чтобы мне не удалось продать свою долю. Сказали ждать пока получит он. Как быть? Он же может вообще никогда не прийти. Оригиналов документов у меня нет.

4.1. Ув. Надя, как правило документы на имущество Вы можете восстановить (т.е. получить их повторно).

5. Я наследник права представления. Вступила в наследство как положено. Когда пришла за получением свидетельства к нотариусу, мне сказали, что наследник по закону, у которого имеются оригиналы всех документов, не собирается получать свидетельство. Видимо намерено, чтобы мне не удалось продать свою долю. Сказали ждать пока получит он. Как быть? Он же может вообще никогда не прийти.

5.1. Продавайте свою долю в установленном законом порядке.

6. Если сначала умер отец, а потом мать, остались наследники первой очереди дочь (общая) и сын (по матери)). По закону дочь и сын имеют права на 1/2 долю имущества. Может ли дочь увеличить долю наследства вступив одновременно в наследство матери по закону и по праву представления умершего ранее отца?

6.1. У дочери получается будет 1/2 доли от отца и 1/4 доли от матери, а у сына только 1/4.

6.2. Не все так просто. Если отец и мать умерли не в один день и состояли в браке на дату смерти отца, то наследником к имуществу отца являются его супруга и дочь. Кто из ни принял наследство в срок, а кто не принял? Обе приняли — у каждой по 1/2. Но еще может быть у матери доля пережившего супруга в совместно нажитом имуществе.
После матери наследниками являются сын и дочь.
В итоге дочь могла получить и наследство после смерти отца, и после смерти матери. Никакого права представления тут не может быть, это вообще из другой оперы. Дочь — наследник первой очереди в обоих случаях без всякого права представления.

7. Я не поняла эту формулировку, объясните пожалуйста. Наследники одной очереди наследуют в равных долях, за исключением наследников, наследующих по праву представления (статья 1146).

7.1. Здравствуйте!
Указанная ВАми статья не содержит такой формулировки:
Статья 1146. Наследование по праву представления

1. Доля наследника по закону, умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем (пункт 2 статьи 1114), переходит по праву представления к его соответствующим потомкам в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 1142, пунктом 2 статьи 1143 и пунктом 2 статьи 1144 настоящего Кодекса, и делится между ними поровну.

2. Не наследуют по праву представления потомки наследника по закону, лишенного наследодателем наследства (пункт 1 статьи 1119).
3. Не наследуют по праву представления потомки наследника, который умер до открытия наследства или одновременно с наследодателем (пункт 2 статьи 1114) и который не имел бы права наследовать в соответствии с пунктом 1 статьи 1117 настоящего Кодекса.

Приращение наследственных долей

Институт приращения наследственных долей, известный еще римскому частному праву (см. гл. 1 настоящего издания), определяет правовые последствия неучастия наследника в правопреемстве после умершего лица по причинам непринятия наследства, чистого отказа от наследства, отстранения от наследования по основаниям недостойность или вследствие недействительности завещания — в этих случаях часть наследства, которая причиталась бы такому отпавшему наследнику, переходит к наследникам по закону пропорционально приходящимся на них наследственным долям (абз. 1 п. 1 ст. 1161 ГК РФ). Иными словами, правила о приращении имеют целью перераспределить между призванными к наследованию и принявшими наследство лицами долю наследника, также призванного к наследованию, но по тем или иным причинам не ставшего обладателем причитавшегося ему имущества. Эти правила касаются приобретения наследственного имущества, не затрагивая при этом оснований наследования доли отпавшего наследника. Указанное означает, в частности, что приращение долей нельзя понимать как переход права наследования доли отпавшего наследника к другим наследникам — такой переход возможен лишь в ситуациях, описанных выше (при направленном отказе от наследства или при наследственной трансмиссии). Результатом же действия норм о приращении является именно перераспределение долей наличных наследников [1] с учетом доли наследника отпавшего, и перераспределение это основывается не на решении этих наследников, а на безальтернативном велении закона, преследующего цель обеспечить универсальность наследственного правопреемства.

Закон четко и исчерпывающим образом называет условия и основания приращения наследственных долей. Оно возможно лишь при одновременном наличии следующих условий: а) имеется несколько наследников, призванных к наследованию по закону и (или) по завещанию; б) отпадает один из призванных наследников по основаниям, указанным в ГК РФ; в) имеются наследники, принявшие наследство по тому или иному основанию. Основания отпадения наследника от участия в наследственном правопреемстве суть следующие: а) непринятие наследства; б) чистый отказ наследника от наследства; в) отстранение лица от наследования по основаниям недостойности (ст. 1117 ГК РФ); г) недействительность завещания в части, порождающей право наследования для отпавшего наследника. В литературе справедливо указывается на непоследовательность законодательных подходов в данном вопросе: лица, недостойные наследовать по основаниям, указанным в п. 1 ст. 1117 ГК РФ, не имеют права наследовать, и следовательно, не могут считаться призванными к наследованию и не имеют никакой доли в наследстве. То же самое следует сказать о последствиях недействительности завещания — оно не является в этом случае основанием наследования и также не порождает никаких прав на долю в наследстве. Следовательно, в подобных ситуациях не может действовать правило о приращении долей [2] . Оно не применяется и в случаях, когда наследнику на случай его отпадения подназначен наследник (п. 2 ст. 1161 ГК РФ).

Закон охватывает две ситуации применения правил о приращении наследственных долей: а) когда имущество переходит только в порядке преемства ab intestato или одновременно и по закону, и по завещанию — в этом случае доля отпавшего наследника распределяется между наследниками по закону пропорционально их наследственным долям, и доли в итоге будут равными, как это имеет место при наследовании без завещания (с учетом особенностей определения долей представляющих наследников и иных указанных в законе факторов) [3] ; б) когда все наследственное имущество было завещано нескольким наследникам, доля отпавшего наследника распределяется между остальными наследниками пропорционально их долям, определенным в завещании [4] , если только завещатель не установил своим распоряжением иной порядок распределения (представляется, что в последнем случае доля отпавшего наследника по завещанию может быть отказана и лицам из числа наследников по закону). Если завещание касается всего имущества, но при этом содержит указания на конкретные вещи или права, предназначенные определенным лицам, то это не нарушает общего порядка действия правил о приращении.

Следует согласиться с мнением Т. Д. Чепига, полагающей, что в том случае, когда завещание касается не всего имущества, а лишь его части, но при этом завещатель отказывает конкретные вещи или права конкретным лицам, то при отпадении этих лиц следовало бы распределять их права на имущество между остальными наследниками по завещанию. В качестве иллюстрации она описывает ситуацию, когда наследодатель завещает свой автомобиль двум племянникам, в то время как остальное имущество наследуется без завещания. Один из племянников отпадает, и в силу действующей регламентации его доля в праве собственности на автомобиль распределяется между законными наследниками, хотя логично было бы прирастить ее к доле второго племянника умершего в том же праве [5] .

Комментариев нет, будьте первым кто его оставит